Выморочное наследство римском праве

§ 3. Выморочное наследство

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.п. было признано преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

Главные детали выморочного наследства

Выморочное наследство представляет собой одно из видов распределения имущества усопшего между потенциальными наследниками.

На сегодняшний день вопрос наследования является актуальным во всем мире, так как в законодательстве любой страны данная проблема предусматривает достаточно большое количество разнообразных подводных камней и, соответственно, требует крайне внимательного анализа со стороны участников.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Само по себе выморочное наследство считалось такой процедурой, при которой государство является единственным правопреемником погибшего, но на практике данное право подробно регламентируется действующим законодательством, которое устанавливает для него достаточно большое количество правил и ограничений.

В чем суть определения

Для начала всем потенциальным наследникам и другим лицам стоит разобраться в том, что же представляет собой выморочное наследство, в чем его отличия от стандартной процедуры и когда оно вообще применяется.

Выморочное наследство представляет собой прием имущества покойного со стороны государства в законном порядке.

Действующее гражданское законодательство предусматривает всего несколько ситуаций, когда наследственное имущество становится частью выморочного, и это:

  • полное отсутствие законных наследников;
  • отсутствие завещания, составленного покойным перед своей смертью;
  • отстранение наследников от своих прав по тем или иным причинам;
  • отсутствие прав наследования имущества у каких-либо лиц;
  • оформление наследниками официального отказа от наследства без уточнения того, в пользу кого оформляется такой отказ;
  • никто из наследников не обратился за принятием наследства.

При этом стоит отметить тот факт, что наследование выморочного имущества представляет собой не только право, но и государственную обязанность, причем законодатель в данном случае не предусматривает возможность отказаться от наследства.

Выморочное имущество, получаемое государством, предоставляется ему вместе с различными обременениями, то есть государство точно так же, как и обычные наследники, должно в полной мере отвечать по любым задолженностям наследодателя

Юридическое отражение

Вопрос об оформлении выморочного наследства на сегодняшний день полностью регулируется статьей 1154 Гражданского кодекса, которая устанавливает правила, условия и сроки проведения данной процедуры.

Стоит отметить тот факт, что далеко не всегда наследование выморочного имущества осуществляется после того, как истечет полгода с момента смерти потенциального собственника, так как после полугодового периода, предусмотренного для принятия наследства со стороны ближайших родственников, данной статьей устанавливается трехмесячный период, который предоставляется для того, чтобы в наследство могли вступать представители последующих очередей.

В теории, наследование выморочного имущества может затягиваться до двух с половиной лет, а в некоторых ситуациях его наследование может не осуществляться на протяжении нескольких лет, так как действующее законодательство не предусматривает никаких сроков исковой давности по таким вопросам.

Обязательные условия

Стоит отметить, что возможность признания имущества выморочным на сегодняшний день регулируется статьей 1151 Гражданского кодекса, которая предусматривает несколько основных условий:

  • полностью отсутствуют какие-либо наследники по завещанию или закону, включая друзей покойного или различные организации;
  • наследники потеряли право наследования или же были отстранены от проведения данной процедуры в соответствии с решением суда, по которому они были признаны недостойными (уклонялись от выполнения своих законных обязанностей, связанных с усопшим, проводили махинации по увеличению своей наследственной доли, покушались на здоровье или жизнь наследодателя или других потенциальных наследников);
  • наследники не собираются принимать наследство, так как на протяжении шести месяцев, установленных для подачи заявления, никто ни разу не обратился к нотариусу для открытия наследства;
  • наследники полностью отказались от своих прав и претензий на имущество усопшего, и при этом никто из ни хне указал в заявлении об отказе о том, в пользу кого проводится данная процедура.

Если соблюдаются вышеуказанные условия, имущество могут признать выморочным, но осуществляется это только после истечения определенного промежутка времени. В частности, люди могут найти возможных наследников, уточнить факт их отсутствия, а также подтвердить недостойность указанных лиц и полное отсутствие у них каких-либо прав на получение наследства.

Отдельно стоит отметить тот факт, что точный срок, на протяжении которого нужно будет решить вопрос, связанный с признанием имущества выморочным, не устанавливается действующим законодательством.

Как оформить выморочное наследство

В соответствии с действующим законодательством единственным правопреемником любого такого имущества является только Российская Федерация, при этом государство берет на себя обязанность по принятию данного имущества вне зависимости от его воли.

В зависимости от того, какой именно вид имущества оформляется в собственность государства, его оформление может осуществляться в собственность какого-либо отдельного субъекта, муниципалитета или же просто в пользу всего государства. Таким образом, какое-либо недвижимое имущество или доля в долевой собственности может передаваться в собственность того субъекта или муниципалитета, который отвечает за территорию, где они расположены, в то время как все остальные категории собственности поступают в распоряжение РФ.

Как отказаться от наследства в пользу другого наследника — читайте здесь.

Так как на сегодняшний день законодательство еще не до конца регулирует, как должна проводиться процедура оценки, учета и дальнейшей реализации такой собственности, в преимущественном большинстве случаев уполномоченным органам приходится руководствоваться разными ненормативными и нормативными документами. При этом стоит отметить, что все эти акты изначально устанавливают правила, в соответствии с которыми налоговыми органами должно наследоваться имущество, предоставленное в собственность России, но сейчас всеми этими процедурами занимается Росимущество и его территориальные подразделения.

Сама же процедура проводится следующим образом:

  1. У нотариуса оформляется свидетельство, подтверждающее право на получение наследства. В определенном перечне ситуаций такой документ может быть выдан в соответствии с судебным решением после того, как будет рассмотрено заявление, поданное прокуратурой или налоговой инспекцией.
  2. Наследственная масса, которая относится к категории выморочного имущества, передается в территориальные подразделения, где проводится ее учет, а также обеспечивается максимальная сохранность.
  3. Проводится процедура оценки наследства для нотариуса, чтобы определить общую ее стоимость.
  4. Проводится реализация имущества на открытом аукционе, после чего полученная прибыль передается в государственный бюджет.

Стоит отметить тот факт, что касательно жилой недвижимости продажа и оценка ее не может проводиться, так как все эти объекты передаются фонду социального жилья

Дополнительные нюансы

Для того, чтобы понимать особенности оформления выморочного наследства или не допустить возможности изъятия его государством, нужно разобраться в нескольких дополнительных нюансах, которые касаются этой процедуры.

Установленные сроки

В действующем законодательстве не говорится точно о том, на протяжении какого промежутка времени имущество могут признать выморочным, но аналогия действующего законодательства позволяет понять, что срок такого признания возникает после того, как истечет установленный промежуток времени для вступления в наследство, то есть ровно через полгода с момента смерти наследодателя.

При этом стоит отметить тот факт, что в определенном ряде случаев данный срок может быть расширен, так как у наследодателя могут присутствовать наследники нескольких очередей, и в такой ситуации нужно будет дождаться, пока истечет также срок принятия наследство каждой из них, что в некоторых ситуациях растягивается на несколько лет.

При этом стоит отметить, что законодательно также не регламентируется и те сроки, в которые наследство должно оформляться государством, то есть уполномоченные лица могут заняться этим вопросом в принципе когда угодно, так как у них нет шестимесячного ограничения, как в случае с обычными гражданами.

Порядок признания

Порядок признания выморочного наследства, установленный действующим законодательством, выглядит следующим образом:

  1. Заинтересованными лицами составляется заявление на оформление наследства, после чего нотариус определяет перечень выморочного имущества и обеспечивает его охрану. В частности, для этого проводится соответствующая процедура описи всего имущества в присутствии двух понятых и назначаются лица, несущие ответственность за его сохранность.
  2. Свидетельство, подтверждающее государственные права на оформление наследства, получается налоговыми органами, которые ведут свою деятельность в этом территориальном подразделении. Если же есть какие-то споры с наследниками, которые не вступили в свои законные права в установленный срок, они могут подать исковое заявление в суд с требованием о признании собственных прав.
  3. Налоговые органы оформляют у нотариуса свидетельство о праве на наследство, после чего проводят процедуру описи имущества и оформляют документы, подтверждающие его передачу для ответственного хранения. Параллельно осуществляется процедура вычета расходов, необходимых для обеспечения такого хранения.
  4. Территориальные налоговые органы проводят процедуру приема наследственного имущества в соответствии с оформленной ранее описью, а также информацией из договоров ответственных хранителей. Порча, утрата или недостача должна быть компенсирована в соответствии с судебным решением на протяжении десяти дней с момента заявленного иска.
  5. На протяжении пяти дней с момента принятия наследственного имущества у хранителей налоговыми органами осуществляется процедура его оценки, по результатам которой оформляется отдельный акт описи, который утверждается на протяжении трех дней со стороны руководителя территориального органа налоговой.
  6. В соответствии с оценочным актом налоговыми органами осуществляется передача имущества в пользу подразделений местных органов федеральной власти, которые выступают в качестве правопреемника в данном деле.
  7. После оформления имущества указанные органы проводят процедуру его реализации. При этом стоит отметить тот факт, что в торгах не могут участвовать сотрудники данных органов.
  8. После того, как все сделки с выморочным имуществом заканчиваются, территориальное подразделение все полученные средства переводит на бюджетный счет конкретного региона или государства.
Смотрите так же:  Заявление на отпуск для детского сада образец

Случаи возврата

В качестве примера стоит рассмотреть ситуацию, когда дедушка проживает самостоятельно в квартире, а его ребенок проходит службу на территории Крайнего Севера. Внезапно дед умирает, и по истечению полугода с момента открытия наследства его квартира переходит в собственность муниципалитета, так как ни один из наследников так и не заявил о себе, в связи с чем все полностью забывается.

Через определенный промежуток времени сын возвращается домой к отцу и узнает, что тот погиб, а его квартира уже была передана государству. В такой ситуации первое, что нужно будет сделать ребенку – подать исковое заявление в суд с требованием о восстановлении сроков, необходимых для принятия наследства. Если суд укажет, что причина пропуска данного срока действительно является уважительной, его можно будет восстановить.

После этого нужно будет обратиться с исковым заявлением в Росреестр или ФНС, требуя возврат имущества, причем выбор ответчика в данном случае будет непосредственно зависеть от того, кто именно стал единоличным собственником выморочного имущества.

В конечном итоге судебные разбирательства должны быть закончены тем, что свидетельство о праве на наследство государства признается недействительным, после чего сын может заниматься стандартным оформлением недвижимости в свою собственность по наследству.

Сравнение с лежачим

«Лежачее» наследство также представляет собой такую процедуру, при которой в момент смерти человека открывается наследства, но к его открытию также приурочивается определение полного перечня лиц, призываемых к проведению данной процедуры. При этом стоит отметить, что призываемые лица не получают автоматически право на само имущество, так как должны пройти процедуру вступления, причем за время между открытием и принятием наследства все имущество, входящее в его массу, не находится ни в чьей собственности.

Стоит отметить тот факт, что древнейшее римское право вполне примитивно рассматривало данное понятие, и непринятое наследство рассматривалось в качестве бесхозного. Несмотря на то, что на него не распространялось правило, связанное с захватом бесхозных вещей, любые лица, которые захватывали наследство из такого наследство и распоряжались ими в течение одного года, признавались его единоличными собственниками, несмотря на то, что изначально они в принципе не имели никаких оснований для получения прав собственности.

Классическое право в конечном итоге перестало рассматривать «лежачее» наследство в качестве бесхозного имущества, и до принятия наследником оно числится за умершим, что создало некую мистическую конструкцию, но зато она позволила обеспечить защиту от всевозможных посягательств на наследственную массу со стороны третьих лиц.

Способы и порядок принятия наследства – можно прочитать здесь.

Как вступить в наследство, если нет документов на дом — вы можете найти в этом материале.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 703-16-92
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28
    • Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Выморочное наследство лежачее наследство в римском праве

Понятие лежачего наследства и его правовой режим.

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

— в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит

— в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него

— в период принципата такое наследство поступает государству

— в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т.е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству в период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д.

Выморочное наследство по своей сути было схоже с понятием Лежачее наследство в период в древнейшего времени. между открытием и принятием наследства имущество не принадлежало никому и также, как и вымороченное, рассматривалось как бесхозяйное. Однако, в классическом праве такое наследство перестало считаться бесхозяйным и до принятия наследником числилось за умершим. Такая конструкция позволила исключить это имущества от посягательств посторонних лиц.

73. Завещание как основание наследования (понятие и форма).

Завещание — распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание — односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Условия для совершения завещания:

— способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.

— соблюдение установленной законом формы завещания

— надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания по цивильному праву:

— testamentum comitis calatis — совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью.

— testamentum in procinctu — завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»

Недостатки 2-х первых форм завещаний:

— гласность завещательных распоряжений

-comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни

-in procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным

Решение недостатков 2-х первых форм завещаний:

— завещание посредством весов и меди или манципации — завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Позднее была введена письменная форма: после совершения манципации завещатель передавал доверенному лицу навощенные таблички (tabulae testamenti), на которых была изложена воля завещателя, они скреплялись печатями и подписями завещателя, доверенного лица, пяти свидетелей и казначея.

В поздний период империи стали применяться новые формы завещания:

-публичные: сводились к занесению завещания в протокол суда, либо в протокол магистрата, либо к передаче письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию

-частные: оформлялись в присутствии семи свидетелей. Они могли быть как письменными, так и устными.

Существовала специальная форма завещания, оформляемая слепыми. Она требовала нотариального заверения.

74. Условия действительности и содержание завещания.

Для действительности завещания требовалось, чтобы завещатель обладал активной завещательной способностью (способность составлять завещания, предполагала по общему правилу наличие общей правоспособности в области имущественных отношений.), а наследник — пассивной завещательной способностью ( способность быть наследником, легатарием, опекуном по завещанию.).

Активной завещательной способностью не обладали:

— малолетние (жен моложе 12 лет и муж моложе 14 лет),

-душевнобольные, расточители, подвластные, рабы, глухонемые.

— женщины со II в. н.э. получили право завещать имущество с согласия опекуна. После прекращения опеки женщины получили право завещать имущество.

Пассивной завещательной способностью не пользовались:

— перегрины, лица, лишенные чести, рабы и юридические лица.

Смотрите так же:  Договор воис 1996 г

— сыновья, обладавшие пекулием, могли распоряжаться половиной пекулия.

— государственные рабы могли распоряжаться половиной своего имущества.

— цивильное право вначале не предусматривало наследование имущества лицами, зачатыми при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившимися, т.к. требовало указать в завещании наследника по имени. Позднее эти лица получили право наследовать имущество.

Официальным языком для составления завещания был латинский, с течением времени стало разрешаться составлять завещание также и на греческом языке.

Назначение наследников было необходимым элементом любого завещания (institutio heredis). Считалось, что это «начало и основание всего завещания». Наследники обозначались в самом начале завещания в торжественной форме («да будет такой-то наследником»), но с развитием преторского права стали допускаться более короткие и менее торжественные фразы.

Во времена Августа появилась возможность упоминания наследника в специальном приложении («кодицилл») уже после составления завещания. Подназначение наследников допускалось и могло осуществляться следующими способами:

— обычное подназначение (substitution vulgaris) — обозначение в завещании «запасного» наследника на случай, если основной умрет или откажется от наследства. Возможно, было и назначение третьего наследника уже на случай непринятия наследства вторым наследником. Первоначально второй наследник получал только имущество наследодателя, а распоряжения (например, по предоставлению легатов) сохранялись за первым наследником. Однако законодательно была установлена обязанность подназначенного наследника принять на себя и обязательства основного наследника

— подназначение малолетнему (substitution pupillaris) — указание следующего наследника на случай, если унаследовавший имущество малолетний умрет, не успев составить завещания (т.е. умрет до своего совершеннолетия). Такое лицо называлось «наследником малолетнего» и наследовало не напрямую после наследодателя, а уже

Наследники должны были обладать пассивной завещательной правоспособностью.

Разрешалось указывать в завещании не все имущество завещателя, а только его часть.

Завещатель мог возложить на наследника выполнение каких-то обязанностей (реальное выполнение их наследником обеспечивалось только административно: по римским правилам ставший наследником остается наследником навсегда, условная отмена наследника или установление наследника «на период» или «после истечения какого-то срока» не допускались, такие условия считались ненаписанными). Сделанные в завещании указания не должны были быть аморальными или противоправными. В этом случае они игнорировались. В форме распоряжений назначались опекуны и попечители, давались указания об освобождении рабов после смерти завещателя и др.

Завещанием возможно было назначить второго наследника, если первый по причине смерти или других обстоятельств не вступит в наследство. Это получило название «подназначение наследника», или «субституция» (substitutio). Субституция имела место также тогда, когда завещатель назначал наследника своему малолетнему по нисходящей линии, если тот, не достигнув совершеннолетия, умрет по причине болезни.

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. В случае нарушения авторского права напишите сюда.

ВЫМОРОЧНОЕ НАСЛЕДСТВО

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что на­следников не осталось или они не пожелали принять на­следство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. На­чиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству в период абсолютной монар­хии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на полу­чение выморочного наследства после лиц, принадлежав­ших к этим организациям.

Глава IV. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

§ 1. «Лежачее» наследство. § 2. Приобретение наследства и его последствия. § 3. Иски о наследстве

1. В момент смерти наследодателя происходит от­крытие наследства. К открытию наследства приурочива­ется определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием *’ наследственное имущество не принадлежит никакому

определенному лицу это — hereditas iacens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

2. В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно:

непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозных вещей, но все же любое ли­цо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наслед­ником это имущество как бы числили за умершим гово­рили, что наследство personam defuncti sustinet (поддержи­вает, хранит в себе личность умершего). Подобная мисти­ческая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.

5.105.95.87 studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам.

118. Понятие «лежачего» наследства

118. Понятие «лежачего» наследства

В римском праве открытие наследства предполагало наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. Таковыми считался момент смерти наследодателя и определение круга наследников по завещанию и по закону. С момента открытия наследства и до момента вступления наследников в свои права наследство именовалось «лежачим», то есть оно в этот период времени никому не принадлежало.

В древнейшем праве, когда законодательно порядок передачи наследства не был сформулирован и закреплен, «лежачее» наследство расценивалось как бесхозное, и потому считалось, что захват «лежачего» наследства и владение им в течение года давали захватившему право собственности на него, хотя при этом и нарушался принцип приобретения собственности по сроку давности.

В классическом праве отношение к «лежачему» наследству изменилось, юристы стали считать его числящимся за умершим, поскольку оно «хранит в себе личность умершего», появился запрет посягательства на «лежачее» наследство. Права на него теперь могли принадлежать только лицам, указанным в завещании или наследникам по закону.

Обязательными наследниками именовались «свои» наследники (heredes sui), проживавшие с наследодателем до его смерти переход имущества к ним означал оставление его в семье и гарантировал ее экономическую стабильность, почему закон стремился обязать их к принятию наследства и затруднить или полностью исключить возможность отказа от наследства.

Добровольными (внешними или посторонними (heredes extranei)) наследниками именовались все прочие, не находившиеся под властью наследодателя и не образовывавшие с ним единой семьи, но имевшие законные основания на получение наследства. Поскольку переход к ним выводил имущество за пределы данной семьи, закон не обязывал их к принятию наследства, они принимали или не принимали наследство на добровольных началах.

Вступая в наследство, наследник выводил его из состояния «лежачего», то есть бесхозного, и принимал ответственность как за его сохранение и приумножение, так и за все тяготы, связанные с возмещением долгов и прочих обязательств, принятых при жизни наследодателем.

Поделитесь на страничке

Похожие главы из других книг

Из книги Экзамен на адвоката автора

Вопрос 119. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Раздел наследственного имущества. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному

Из книги Шпаргалка по римскому праву автора Исайчева Елена Андреевна

87. Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления. Сонаследники Наследство открывалось со смертью наследодателя. В этот же момент определялись лица, призываемые к

Из книги Наследственное право России: учебник автора Гуреев Владимир Александрович

§ 1 Понятие раздела наследства

Из книги Гражданский кодекс РФ. Часть третья автора Законы РФ

Глава 64. Приобретение наследства Статья 1152. Принятие наследства 1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.Положения, содержащиеся в пункте 1 статьи 3 Закона Российской

Из книги Гражданский кодекс РФ. Часть третья автора Законы РФ

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе

Из книги Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве автора Решетникова И. В.

1.9. Установление факта принятия наследства и места открытия наследства Принятие наследства осуществляется путем: а) фактического вступления во владение наследуемым имуществом б) подачи нотариальному органу заявления о принятии наследства. Если нотариусу представлены

Из книги Споры о наследстве: как выиграть дело в суде? автора Долгова Марина Николаевна

6.6. Отказ от наследства В соответствии со ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа

Из книги Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 10 мая 2009 года автора Коллектив авторов

СТАТЬЯ 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе

Из книги Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2009 г. автора Автор неизвестен

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе

Смотрите так же:  Поставить машину на учёт пошлина

Из книги Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 21 октября 2011 года автора Коллектив авторов

СТАТЬЯ 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе

Из книги Настольная книга нотариуса автора Гонгало Бронислав Мичиславович

§ 4. Приобретение наследства 1. Принятие наследстваДля приобретения наследства наследник должен его принять.Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1152 ГК).Принятие наследства – это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие

Из книги Наследственное право автора Гущина Ксения Олеговна

40. Меры по охране наследства Нотариусом, исполнителем завещания, должностным лицом местного самоуправления, должностным лицом консульского учреждения РФ могут быть осуществлены меры по охране наследственного имущества на основании заявления заинтересованных лиц

Из книги Обзор истории русского права автора Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович

В. Право наследства Происхождение права наследства и периоды его развития Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемых самой природой – семьи и роды. Первоначально все права имущественные (как мы видели) принадлежат всем членам семьи или

Из книги История римского права автора Покровский Иосиф Алексеевич

§ 82. Приобретение наследства В момент смерти наследодателя наследование только открывается для наследников, только предлагается им — defertur, вследствие чего этот момент представляет лишь первую стадию в процессе наследственного перехода и носит название delatio hereditatis. Но

Из книги Гражданский кодекс РФ автора ГАРАНТ

Из книги Гражданский кодекс РФ автора ГАРАНТ

Выморочное наследство

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству в период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. К открытию наследства приурочивается определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу это — hereditas ia-cens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно: непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наследником это имущество как бы числили за умершим говорили, что наследство personam defuncti sustinet (поддерживает, хранит в себе личность умершего). Подобная мистическая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.

Приобретение наследства и его последствия

Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.

Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось и в том, что наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценки нужно было в течение первого месяца).

Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс — наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем этот факт не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.

Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот), в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.

Надобность в судебной защите у наследника могла возникнуть или вследствие того, что кто-то не признавал тех прав, которые входили в состав наследства (например, определенное лицо отказывалось выдать наследнику Тиция вещь не потому, что не признает его наследником Тиция, а потому, что отрицает право самого Тиция на данную вещь), или же вследствие того, что кто-то своим поведением нарушал или не признавал права данного лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания, из которого данное лицо выводит свое право наследования).

В первом случае в распоряжении наследника имелись те же самые иски, какие были в распоряжении наследодателя: например, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, наследник мог предъявить виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследодателем, если бы он был жив, и т.п.

Если право наследника нарушалось не тем, что не признавались какие-либо права, входящие в состав наследства, а тем, что не признавалось данное лицо имеющим право на наследование, то наследнику предоставлялся цивильный иск об истребовании наследства (hereditatis petitio), по своим условиям и последствиям аналогичный виндикационному иску. Добросовестный владелец наследства должен был по такому иску выдать истцу свое обогащение за счет наследства (на момент предъявления иска) за удержанием понесенных им издержек на наследственное имущество (безразлично, были ли издержки необходимыми, полезными или производились только для удовольствия данного лица).

Недобросовестный владелец должен был выдать истцу по hereditatis petitio все полученное из наследства со всеми плодами и приращениями, нес ответственность за виновную (а с момента предъявления иска и за случайную) гибель или порчу полученных ценностей и мог удержать лишь сумму понесенных им издержек, необходимых и полезных, но и то лишь постольку, поскольку полезные издержки увеличивали ценность тех вещей, из которых они были произведены.

Преторский наследник (bonorum possessor) получал для своей защиты интердикт, quorum bonorum, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства,

Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Из определения легата следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (т.е. лица, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).

Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов per vindicationem и легатов per damnationem. С помощью легата per vindicationem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикационный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он назначался в форме «heres damnas esto dare», т.е. наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то. В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

Author: admin